专利法详解3140.docx
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专利法详解3140.docx
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专利法详解3140
第三十一条【专利申请的单一性】
第三十一条 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。
属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。
一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计(。
同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。
【解释】对本条的修改在于增加了允许一件外观设计专利申请包含多项外观设计的一种情形,即规定同一产品两项以上的相似外观设计可以作为一件申请提出。
在实践中,同一设计人在对一种产品的外观提出新的设计方案时,往往会在形成一种基本设计方案的同时,围绕该基本设计方案对同一产品形成许多与该基本设计相似的设计方案。
外观设计专利申请人普遍希望对其基本设计方案以及相似外观设计方案均获得专利保护,以免在侵权诉讼中因被控侵权产品的设计与获得专利权的外观设计相比略有不同而被认定为不侵犯其外观设计专利权。
然而,按照本次修改前的《专利法》以及《专利法实施条例》的规定,这一愿望却难以实现,其原因在于:
如果在一件外观设计专利申请中要求保护同一产品的多个相似的外观设计,则会因为不符合修改前的本条第二款规定的单一性要求而被驳回;如果分别提出多项外观设计专利申请,又会因为不符合“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定而被驳回。
为了解决这一问题,本次修改后的本条允许对同一产品的两项以上的相似外观设计合案提出外观设计专利申请,以充分保护外观设计专利申请人的正当权益。
对于如何界定相似外观设计,一件申请中最多允许多少个相似设计,授权后转让专利权是否必须一并转让,基本设计被宣告无效后其他相似设计是否当然宣告无效等问题,将在本次修改后的《专利法实施条例》以及国家知识产权局的部门规章中作进一步规定。
本条规定专利申请的单一性。
一件专利申请应当限于一项发明创造,这就是所谓专利申请的单一性原则,它是各国专利法中普遍采用的一个原则。
规定单一性原则是为了便于专利局对专利申请进行管理、检索和审查,便于日后专利权人行使权利、承担义务,也便于专利权保护范围的准确界定以及公众对专利文献的有效利用。
但是,单一性原则并不是绝对的。
在某些情况下,将两项或者两项以上密切相关的发明创造合案申请一项专利,更便于审查、检索和保护。
因此,本条还规定了单一性的例外情况,即在符合法律规定的条件下,一件专利申请中可以包含两个以上的发明创造,并被视为符合单一性要求。
按照单一性原则的要求,对于发明或者实用新型专利申请而言,应当仅限于一项发明或者实用新型,但属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出,例如锁一与钥匙、插头与插座、药品与其制造方法等;对于外观设计专利申请而言,应当限于一种产品所使用的外观设计,但用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计,可以作为一件申请提出,例如茶壶与茶杯、桌布与餐巾等。
所谓“属于一个总的发明构思”,是指两项以上的发明或者实用新型在技术上相互关联,并共同包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。
其中“特定技术特征”是指每一项发明或者实用新型作为整体考虑,对现有技术作出贡献的技术特征。
例如,无线电发射机和接收机同属于无线电通讯领域,都是为远距离传递信息而设计的,用于分别实现特定频段信号的发射与接收,它们具有相应的特定技术特征,并各自对现有技术作出了贡献,因此将这两项发明合案申请符合单一性要求。
发明和实用新型专利申请是否符合单一性的要求,应当根据权利要求所要求保护的技术方案来进行判断。
如果两项权利要求的技术方案不属于一个总的发明构思,也就是不包含一个或者多个相同或者相应的对现有技术作出贡献的特定技术特征,则不符合单一性的规定。
一般说来,如果在说明书中记载了不属于总的发明构思的两项发明或者实用新型,然而权利要求书仅仅要求保护其中一项发明或者实用新型,则不存在不符合单一性规定的问题。
两项以上用于同一类别并且成套出售或者使用的产品上的外观设计,可以作为一件申请提出。
其中“同一类别”是指属于国际外观设计分类表中的同一小类,而“同一类别的产品”是指国际外观设计分类表中规定的产品。
如果产品不属于“同一类别的产品”,即使外观设计相同,也不能合案提出申请。
“成套出售或者使用”是指各产品的设计构思相同,并且习惯上同时出售、同时使用。
不符合这一要求的外观设计,也不能合案提出申请。
国家知识产权局在审查过程中认为一份专利申请不符合单一性要求时,将通知申请人在指定期限内对其申请进行修改。
申请人期满不答复的,其申请将被视为撤回;经答复或者修改仍然不符合单一性要求的,其申请将被驳回。
这里所说的修改是指对一份专利申请中要求保护的发明创造的数量进行限制,例如删除其中一项或多项权利要求,或者删除一幅或多幅图片、照片等。
专利法规定申请人可以针对上述被删除的发明创造另行提出一份专利申请,也就是所谓“分案申请”。
分案申请可以保留原申请日,原申请享有优先权的,分案申请可以保留优先权日,这样就保证了专利申请人的正当利益不至于受到损害。
除了根据国家知识产权局审查通知书的要求提出分案申请之外,申请人也可以主动提出分案申请。
申请人主动提出分案申请的截止时间是收到国家知识产权局发出的授予专利权通知之日起的两个月内。
提出分案申请有两项限制:
第一,不得改变原申请的类别,即从发明专利申请不能分案提出一份实用新型专利申请,而只能提出一份发明专利申请;实用新型专利申请的分案申请也只能是实用新型专利申请;外观设计专利申请不能在分案时改为申请发明或者实用新型专利。
不同保护类别的分案申请将作为新申请处理。
第二,分案申请的内容不得超出原申请公开的范围,否则国家知识产权局应当要求申请人进行修改。
如果申请人不修改,国家知识产权局将驳回该分案申请。
单一性要求主要是一个程序性条件,而不是一个实质性条件。
如果偶尔有不符合单一性要求的专利申请被授予了专利权,公众不能以不符合单一性要求理由请求宣告该专利权无效。
第三十二条【专利申请的撤回】
第三十二条 申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。
【解释】本条规定专利申请的撤回。
申请专利的权利是一种民事权利,依据该权利提出的专利申请,其权利人即申请人有权进行处分,撤回专利申请就是申请人对其专利申请进行处分的表现方式之一。
申请人撤回专利申请,并不意味着他完全放弃或者丧失专利申请权,仅是表明他终止了该专利申请的审查程序。
在撤回专利申请后,申请人可以重新就其发明创造提出专利申请,也可以用被其撤回的专利申请作基础,继续在本国或外国提出新的申请并要求优先权。
申请人在授予专利权之前撤回专利申请,其原因有可能是申请人认为申请文件撰写得不好,又不能通过修改予以弥补,于是赶在公开之前撤回,重新撰写后再提出申请;也有可能是申请人对其发明创造作了进一步的完善,获取了更好的可以替代原发明创造提出专利申请的发明创造;还有可能是申请人发现其发明创造不符合专利法规定的授予专利权的条件,或者发现其发明创造没有商业前景等,因而没必要继续原申请的审查程序,从而撤回其专利申请。
撤回专利申请不得附有任何条件。
申请人撤回专利申请,既可以采取作为的方式,也可以采取不作为的方式。
申请人以作为方式撤回专利申请的,应当向国家知识产权局提出声明,写明需要撤回的专利申请的申请号、申请日、发明创造的名称等。
申请人如果有两人以上,撤回申请的声明应当由全体共同申请人签名或者盖章。
如果由代表人或专利代理机构提出撤回申请的声明,应当提交全体共同申请人签名盖章、同意撤回专利申请的证明材料。
撤回声明中不需要对撤回的理由进行说明。
撤回专利申请的声明可以在该申请被授予专利权之前的任何时候提出,即在专利申请处于初步审查期间,或者在发明专利申请处于实质审查期间,或者在专利申请被驳回后处于复审期间都可以提出撤回申请的声明。
国家知识产权局收到申请人撤回其专利申请的声明后应当停止对其申请进行处理的程序。
但是,如果国家知识产权局收到撤回专利申请的声明时已经作好公布其申请的技术准备,则仍将其申请予以公布。
申请人虽然可以在授予专利权前的任何时候行使撤回其申请的权利,但这种权利的行使并不是绝对的和无条件的。
如果因申请权的归属发生纠纷,当事人已经向人民法院提起诉讼或者请求专利管理机关处理,并且已经在国家知识产权局办理了中止审查程序的手续,则申请人在审理或者处理申请权纠纷期间无权撤回其申请。
申请人也可以不作为的方式撤回其专利申请。
例如发明专利申请人在自申请日起的三年内对其申请不请求实质审查的,其申请即被视为撤回;国家知识产权局认为发明专利申请不符合专利法规定,通知申请人要求其陈述意见或者对其申请进行修改,申请人无正当理由逾期不答复的,其申请即被视为撤回等等。
在专利申请被公布或者公告之前撤回专利申请的,申请人可以就同一主题再次提出专利申请,但是,如果在后申请不能享有在先申请的优先权,则申请人要冒被他人抢先申请的风险。
第三十三条【申请文件的修改以及修改的原则】
第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
【解释】本条规定对申请文件的修改以及修改的原则。
在1984年制定的专利法中,本条的规定是:
“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是不得超出原说明书记载的范围。
”1992年第一次修改专利法时对本条进行了修改,修改的内容涉及两个方面:
一是放宽对发明和实用新型专利申请文件修改的限制,由“修改不得超出原说明书记载的范围”改为“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”;二是明确规定了对外观设计专利申请文件可以进行修改,同时规定了修改的范围。
专利申请提出以后,申请人既可以主动对申请文件进行修改,也可以应国家知识产权局的要求对申请文件进行修改。
之所以规定可以对申请文件进行修改,是因为在撰写申请文件过程中,难免存在用词不够严谨或者表达不够准确等缺陷。
对这类缺陷如果不加以修改,就可能影响专利权保护范围的确切性,影响公众对专利技术信息的利用,从而因不符合专利法及其实施条例的有关规定而不能被授予专利权。
但是,不论是申请人主动还是应国家知识产权局的要求对申请文件进行修改,都应当遵循一定的原则,在一定的条件和范围内进行修改,不能任意进行修改。
一、发明和实用新型专利申请文件的修改
申请人修改发明和实用新型专利申请文件,应当注意以下事项:
1.修改的原则
本条规定,修改发明和实用新型专利申请文件不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
所谓原说明书和权利要求书记载的范围,是指在申请日所提交的说明书(包括附图)和权利要求书所表达的内容,以及本领域技术人员从说明书和权利要求书所表达的内容中能够直接推导的内容。
修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,是指不得以增添、删节或者替换等修改方式,导致修改后的申请文件中增加了原说明书和权利要求书没有记载并且又不能从其中直接推导的内容。
之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,是因为我国专利制度采用的是先申请原则。
如果允许申请人对申请文件的修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围,就会违背先申请原则,造成对其他申请人来说不公平的后果。
2.修改的方式
(1)主动修改
依照专利法及其实施条例的规定,申请人对其申请文件可以主功进行修改。
主动修改只能在规定的时间内进行,以免对审查工作的正常进行产生不利影响。
由于发明与实用新型专利申请的审查制度不同,因而对这两种不同类型的专利申请进行主动修改的时间也就不同。
对于发明专利申请,申请人主动提出修改应当在以下两个时间内进行:
第一,在提出实质审查请求时提出。
依照专利法规定,申请人可以在自申请日起三年内提出实质审查请求。
当发明专利的申请人在其申请日之后经过一段时间才提出实质审查请求时,有可能对其申请存在的缺陷有了较为充分的认识。
另一方面,由于申请人提出实质审查请求即启动了实质审查程序,如果申请人的主动修改克服了原申请文件中存在的缺陷,则能够使实质审查一开始就针对一份确定的申请文件进行,有助于节省审查时间,缩短审查周期。
因此在提出实质审查请求时,申请人可以修改申请文件。
第二,在国家知识产权局发出发明专利申请进人实质审查阶段的通知书后的三个月内提出。
依据专利法的规定,申请人在自申请日起三年内的任何时候都可以提出实质审查请求。
如果申请人提出实质审查请求的时间较早,或者在提出专利申请的同时就提交了实质审查请求,则难于或者不可能利用上面所述的主动修改机会进行修改。
为保证申请人能够行使其主动修改的权利,有利于审查工作的顺利进行,专利法实施条例规定,申请人可以在国家知识产权局发出发明专利申请进入实质审查阶段的通知书后的三个月内提出主动修改。
除了上述两个进行主动修改的时间以外,发明专利申请人不能主动对其申请进行修改。
对实用新型专利申请而言,因为不进行实质审查,仅经过初步审查合格后即授予专利权,其审查期间较短。
因此,申请人需要主动修改其申请文件的,应当尽快进行,即在自申请日起两个月内提出,否则就会错过时机。
(2)被动修改
国家知识产权局负有对专利申请进行审查的责任。
经过审查,国家知识产权局经常会发现专利申请中存在不符合专利法及其实施条例规定的缺陷,不克服这些缺陷就不能授予专利权。
在这样的情况下,国家知识产权局将发出补正通知书或者审查意见通知书,要求申请人对其申请文件进行修改。
这样的修改就是申请人的被动修改。
主动修改和被动修改之间的区别点在于:
主动修改完全按照申请人的意愿进行;而被动修改不能随意进行,应当针对通知书的要求进行。
当然,无论是主动修改还是被动修改,都必须遵循修改的基本原则,即不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
(3)国家知识产权局依职权进行修改
专利权是一种民事权利,专利申请人对其专利申请有处置权。
国家知识产权局负责对专利申请进行审查,如果发现专利申请中存在不符合专利法及其实施条例规定的缺陷,有责任通知申请人予以改正。
这种通知一般是指出存在什么样的缺陷,并陈述其理由。
为了帮助申请人完善其专利申请文件,使专利申请尽快达到能够授予专利权的标准,审查员在某些情况下还会在通知书中提出具体的修改建议。
但是,是否同意通知书的意见,以及如何修改其申请文件,应当由申请人自己来决定。
在一般情况下,国家知识产权局不能代替申请人对申请文件进行修改。
但是,上述原则也有例外之处。
在实际审查过程中,常常会出现申请人经过多次修改,仍然不能完全消除申请文件中所存在的缺陷,审查员不得不多次发出通知书。
每一次通知书至少要指定一到两个月的答复期限,一来一回就需要数月的时间。
反复多次发出通知书,将大大延长专利审查的周期,这不仅会增大国家知识产权局工作负担,对申请人和公众的利益也会带来不利影响。
为了建立一种高效的专利制度,经过第二次修改后的专利法实施条例第五十四条规定:
“国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。
国务院专利行政部门自行修改的,应当通知申请人。
”这就是所谓“依职权进行修改”。
依职权进行修改应当符合如下条件和要求:
第一,一般来说,只有当一份专利申请具有授予专利权的前景,并已接近审查的最后阶段,才有必要进行这样的修改;对不具有授权前景的申请文件中的文字符号错误,国家知识产权局无需自行进行修改;第二,这样的修改应当限于文字和符号的明显错误,如果对某种缺陷的修改会对专利权的保护范围产生实质影响,则国家知识产权局不能代替申请人进行修改;第三,国家知识产权局应当将其依职权作出的修改及时通知申请人。
(4)修改的方式
对发明或者实用新型专利申请的文件进行修改,除个别文字修改或者增删外,应当按照规定格式提交替换页。
如果需要修改的内容较多,申请人应当提交重新打印的替换页;如果修改的内容较少,则可以在原件的复印件上修改。
二、外观设计专利申请文件的修改
在1984年制订专利法时,本条没有对外观设计申请文件的修改作出规定。
1992年第一次修改专利法时考虑到申请人的需求,在本条中增加了有关对外观设计专利申请文件进行修改的规定。
根据本条的规定,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
所谓不得超出原图片或者照片表示的范围,既包括不得变更原图片或者照片表示的外观设计,也包括不得变更使用外观设计的产品。
外观设计专利申请人主动对外观设计专利申请提出修改的,应当在自申请日起两个月内进行。
对外观设计专利申请的图片或者照片的修改,应当按照规定提交替换页。
除上述的修改方式外,还有一种方式也属于对申请文件的修改,更确切地说应当是一种特殊修改,这就是分案申请。
根据专利法及其实施条例的规定,分案申请可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请公开的范围。
第三十四条【发明专利申请的初步审查和公布】
第三十四条 国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。
国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。
【解释】本条规定发明专利申请的初步审查和公布。
一、发明专利申请的公布
发明专利申请的公布是指国家知识产权局将请求书中记载的著录事项和说明书的摘要刊登在发明专利公报上,并将发明专利申请的说明书及其附图和权利要求书另行全文出版。
我国专利法对发明专利申请和实用新型、外观设计专利申请规定了不同的公开方式。
对发明专利申请来说,规定自申请日起(要求优先权的,自优先权日起)满十八个月即行公开;对实用新型和外观设计专利申请来说,规定在授权公告时才予以公开。
其原因在于发明专利申请要经过实质审查,审查周期较长。
如果要等到实质审查结束才公开申请的内容,对同一课题进行重复研究、重复投资和重复申请的可能性就会大大增加,不能很好地发挥专利制度的作用。
从保护公众利益、避免资源浪费以及促进技术的交流与进步的角度出发,提早公开是具有重要意义的。
从另一方面讲,申请人往往希望这种公开晚一些,以便有更多的时间来最终决定是否公开其技术或为技术的公开做准备。
过早公开申请内容也有可能损害申请人的利益。
例如申请人申请一项发明专利后,可能出于某种原因撤回其专利申请。
对撤回的专利申请,公开和未公开就大不一样了。
如果申请内容尚未公开,则申请人撤回专利申请后,该技术还可作为一项技术秘密由其拥有,并且日后还可以重新提出专利申请并获得专利权;如果申请内容己经公开,则意味着该技术进人了公知技术领域,申请人撤回专利申请之后就不能再就相同内容获得专利保护。
为了平衡申请人和公众的利益,参照国际惯例,我国专利法规定自申请之日起满十八个月即行公布。
规定十八个月的期限主要是基于如下考虑:
申请人第一次在外国提出专利申请后,在中国还享有12个月的优先权期限,有可能直到该期限届满前才向中国提出专利申请,而在他向中国提出专利申请后,国家知识产权局进行初步审查和公布的准备工作还需要一定的时间,所以规定满十八个月予以公布较为现实可行。
这是世界多数国家采用的作法,也是经过实践检验较为合理的期限。
尽早公布申请对于申请人有时也是有利的。
根据专利法的规定,发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用,也就是获得所谓的“临时保护”。
如果申请人自己的产品已经上市或即将上市,为了防止别人非法仿制,申请人可以要求早日公布其申请,以尽早获得专利法所规定的临时保护。
在第一次修改专利法之前,本条的规定为:
“自申请日起十八个月内,予以公布。
”从这一表述上看,国家知识产权局可以在十八个月内的任何时间予以公布。
由于申请人不知道国家知识产权局将于何时公布其申请,因而限制了其在申请公布前本来可以采取的某些行为,如撤回申请等,有可能使申请人的利益由于国家知识产权局较早进行公布而遭受损害。
为了克服这一缺点,第一次修改专利法时将其修改为“自申请日起满十八个月,即行公布”,从而排除了国家知识产权局在未满十八个月以前主动公布该申请的可能性,使本条规定更为准确与合理。
二、发明专利申请的初步审查
本条对发明专利的公布还设定了一个条件,即必须经初审合格后才予以公布。
这一规定既是为了维护申请人的利益,也是为了维护社会和公众的利益。
将一项明显不符合专利法规定的发明作为可能授权的发明予以公布是对社会不负责任的作法。
另一方面,申请人在初步审查过程中有机会和国家知识产权局交换意见,并就形式上的缺陷进行补正,这对申请人无疑是有利的。
国家知识产权局进行的初步审查不同于国家知识产权局受理申请文件时对该文件进行的检查。
受理处的检查主要是察看规定的文件是否齐备、文件是否使用中文撰写、文件是否打字或者印刷、申请人是外国人时是否明显无权申请或者应委托专利代理机构而未委托、申请是否注明了申请的类型(是发明、实用新型还是外观设计)、以及申请人的姓名或者名称和地址有无遗漏等,其目的是为了决定是否受理。
如果受理,则给予申请日和申请号,否则不予受理并通知申请人。
初步审查则是对申请文件内容的进一步审查,是受理申请和公布申请之间的一个必要的程序。
初步审查的范围主要涉及以下几个方面:
1.明显实质性缺陷的审查
按照实施条例的有关规定,初步审查应对一些明显不符合专利法及其细则规定的实质性缺陷进行审查,其目的是尽早向申请人指出专刊申请中存在的一般难以用补正方式来消除的实质性缺陷,尽早结束审查程序,以免不必要的拖延。
应当审查的实质性问题包括:
(1)申请发明专利的主题是否明显不属于专利法及其实施条例听规定的发明(实施条例第二条第一款);
(2)申请发明专利的主题是否明显违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益(专利法第五条);
(3)申请发明专利的内容是否明显属于不授予专利权的范围(专利法第二十五条);
(4)申请是否明显不符合发明单一性的规定(专利法第三十一条第一款);
(5)初步审查中审查员为了公布申请的目的而要求申请人修改其申请时,申请人提出的修改是否明显超出原说明书和权利要求书记载的范围(专利法第三十三条);
(6)说明书和权利要求书的撰写是否明显不符合有关规定(实施条例第十八条和第二十条)。
需要指出的是:
初步审查中原则上不审查实质问题。
上面所述的实质性缺陷应当以“明显”并影响公布为限。
所谓“明显”是指进行初步审查的审查员阅读了申请文件之后,根据他的专业技术知识,不需要调查证实即可认为是明白的事情。
如果审查员只是怀疑存在实质性缺陷,需要对申请文件仔细研究后才能确定的,就说明该缺陷不是明显的缺陷。
对于此类缺陷,初步审查阶段不应处理,留待实质审查阶段研究处理。
2.对申请主体及代理事项的审查
我国专利法第十八条和第十九条第一款分别规定,只有符合一定条件的外国人、外国企业和外国其他组织才可以在中国申请专利,并要求在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业和外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构办理。
所以,初步审查的过程中还应对下列事项予以审查:
(1)在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业和外国其他组织向我国申请专利的,其申请人是否有权在中国获得专利保护;
(2)经过对上一问题的判断,认定在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业和外国其他组织有权向我国申请专利之后,进一步核实该申请人是否委托了国家知识产权局指定的专利代理机构。
3.形式审查
初步审查中还应审查申请人提交的申请文件和其他与专利申请有关的文件是否符合专利法及其实施条例规定的形式要求。
具体而言,对于发明专利申请来说就是要审查:
(1)请求书是否使用了规定的表格,其填写是否符合规定的要求;
(2)说明书的撰写是否符合
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