40个经典民事诉讼法案例.docx
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40个经典民事诉讼法案例
40个经典民事诉讼法案例
案例分析
1、刘某因买卖合同纠纷向法院起诉,要求被告冯某履行合同并承担违约责任。
法院按照普通程序审理该案件,由于被告要求由人民陪审员参加审理,法院决定由法官张某和人民陪审员乔某、吉某组成合议庭,张某任审判长。
刘某得知陪审员乔某是被告的表弟,便要求其回避,但回避申请被张法官当场拒绝。
在审理中,被告提出自己未能按照合同未定交货,是由于天降大雨,冲垮了公路。
法庭审理后认为,原告未及时告知交货地点是造成被告迟延履行的主要原因,因而驳回了原告要求被告承担违约责任的请求。
原告不服判决,提起上诉,二审法院发回重审,一审法院组成合议庭对该案件再次进行审理。
问:
(1)本案合议庭的组成是否合法?
(2)张某申请回避的理由是否成立?
(3)张法官的作法是否合法?
(4)对法院的决定不服,是否可以提出上诉?
(5)张法官是否可以参加新的的合议庭?
新合议庭可否由人民陪审员参加?
(6)一审法院对案件的审判是否存在程序上的错误?
分析:
本案虽然不属于有较大社会影响的案件,但由于被告要求人民陪审员参加审理,法院决定由陪审员参加审理是合法的。
不过,法院不采用随机抽取的办法而是采用指定的办法确定陪审员,则是不合法的。
所以在合议庭的组成上存在重大瑕疵。
原告申请回避的理由能够成立。
乔某是陪审员,属于应当回避的人员的范围,乔某是被告的表弟,虽然不是被告的近亲属,但民诉法把“与本案当事人有其他关系,可能影响对案件的公正审理”也作为回避事由,乔某的情况属于这种情形,所以回避理由能够成立。
张法官的作法不合法。
,根据民诉法的规定,审判人员的回避,应当由院长决定。
其他人员的回避,由审判长决定。
乔某是陪审员,属于审判人员的范围,张法官作为审判长无权决定其是否回避。
原告不得提起上诉。
根据民诉法的规定,当事人不服法院做出的回避问题的决定,可以申请复议一次,但无权提起上诉。
张法官不得参加新的合议庭。
为了防止先入为主和保证程序的公正,对发回重审的案件,原审法院需要另行组成合议庭,原合议庭成员不得参加新的合议庭。
另行组成的合议庭,仍然是一审的合议庭,所以可以由人民陪审员参加,只是原来合议庭的两名陪审员不得再作为新合议庭的成员。
法院的审判程序存在重大瑕疵。
法院的审判违反了辩论原则,在该案中,被告并未主张自己的违约是原告的过错造成,未向法院陈述原告未及时通知交货地点的事实,法官把当事人未主张的事实、未经当事人辩论的事实作为裁判的基础,背离了辩论原则,会对当事人造成裁判突袭。
2、一日,家住南京市鼓楼区的张某与家住南京白下区的王某在江宁区与雨花区交界处为停车发生口角,王某喊来家住安徽省马鞍山市雨山区的刘某与家住芜湖市镜湖区的肖某,一阵激烈的争吵后,王某等欲动手打张某,张某见势不妙,撒腿就跑,王某等三人一边追一边用砖头砸张某,王某等人仍在雨花区,张某已跑到江宁区地界,此时,一块砖头砸中张某腹部,张某忍痛继续跑,终于摆脱了王某等人。
第二天,张某在家中发现自己腹部疼痛难忍,到医
院就诊后查出脾脏受伤,张某为此花去了医疗费近万元。
后来张某通过熟人找到王某,在熟人的调解下王某答应赔偿,双方当即签了一份协议,协议约定赔偿的医药费以2万元为限,王某先付5000元,余款15日内付清。
协议中还约定,若因为履行该协议发生纠纷,双方可以通过向南京市中级人民法院提起诉讼来解决。
后来张某的治疗费接近3万元,王某付了5000元后也未再付款。
现张某准备向法院起诉。
问:
张某可以向那些法院提起诉讼?
分析:
张某可以向雨花区、江宁区、白下区、镜湖区、雨山区的法院提起诉讼,但不能向南京市中级人民法院提起诉讼。
本案在性质上属于因共同危险行为引起的侵权诉讼,张某提起诉讼时,应当把实施共同危险行为的王某、刘某和肖某作为共同被告诉至法院。
根据民诉法第29条的规定,该诉讼应当由侵权行为地或者被告所在地的法院管辖。
在法解释上,侵权行为地包括行为实施地和结果发生地。
本案的情况比较特殊,行为地在雨花区而结果地则在江宁区。
而三个被告又在不同地区居住,所以雨花区、江宁区、白下区、镜湖区、雨山区的法院都有管辖权。
对多个法院都有管辖权的案件,原告张某有选择管辖的权利。
张某如选择在白下区法院起诉,白下区法院对王某等三人亦可取的管辖权。
刘某和肖某的住所虽然不在白下区,但由于本案是共同危险行为引起的侵权诉讼,白下法院基于牵连管辖可获得对刘某和肖某的管辖权。
当然,原告也可以选择其他被告住所地的法院提起诉讼。
张某和王某虽然约定由南京市中级法院受理他们之间的纠纷,但该纠纷属于因侵权行为引起的诉讼,而我国民事诉讼法规定的非涉外协议管辖仅限于因合同纠纷引起的诉讼,不包括因侵权行为引起的诉讼。
此外,对合同诉讼即使允许协议管辖,也不允许违反级别管辖的规定。
本案从案件的性质和诉讼标的的金额看,应当属于基层法院管辖,当事人约定由中级法院管辖也是无效的。
3、王莉系农村女青年,17岁有余,她到金华已一年多,靠作保姆的工资养活自己。
2006年8月,经金华市某家政服务公司的介绍,到市民张华家作保姆,一日,王莉在为张家买菜时骑自行车不慎将正在路边行走的七岁儿童刘强撞伤,花去医药费等近2万元。
现刘强的父母欲通过诉讼要求赔偿。
张华认为,自己已再三提醒王莉自行车的车闸坏了,未修理前不可骑车上街,王莉擅自骑车上街,撞伤了人应当由她自己负责。
并且王莉是家政公司介绍给自己的,家政公司对此也有责任,也应承担赔偿责任。
王莉则称自己无赔偿能力。
因争执不下,现、刘强的父母欲提起诉讼。
问:
本案的当事人应如何列?
分析:
在本案中,原告为刘强,被告为张华,王莉不是本案的被告,家政公司也不是本案的被告。
刘强的父母作为原告的诉讼代理人,其理由是:
王莉受雇于张华,形成了雇佣关系。
雇工在为雇主工作时给他人造成损害,雇主而不是雇工为适格的当事人。
家政公司虽然将王莉介绍给张华,但该公司与张华之间只形成中介关系,王莉也不属于该公司的成员,雇佣关系存在于张华与王莉之间。
在本案中,刘强虽然只有7岁,但他有民事权利能力,且是直接受到侵害的人,所以可以成为本案的适格当事人,但他又是无民事行为能力人,无诉讼行为能力,所以应当由他的父母作为法定的诉讼代理人。
如张华坚持要求王莉承担赔偿责任,可以把她列为无独立请求权的第三人。
王莉虽然只有
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17岁多,但她已到金华一年多,并且已经能够自食其力,根据《民法通则》第条的规定,可视为具有完全民事行为能力人,因而王莉具有当事人能力,无需其父母代理诉讼。
4、王某有三子一女,长子王甲,次子王乙,均在外地工作,女儿王丙已定居加拿大。
小儿子王丁虽与王某住在同一城市,但王某的生活长期由侄女王庚照料。
王某病逝后,王丁将其父留下的4幅祖传名画卖给张某,双方约定张某先交订货款8000元,其余3万元等画交付后再付。
张某按约定交付了定金。
画交付前,王甲与王乙得知这一情形后,来不及与王丙商量,便向法院提起诉讼,要求继承这4幅名画。
诉讼提起后,王庚向法院提交了王某亲笔所写的遗嘱,要求依据该遗嘱将这4幅名画中的2幅判归自己所有。
问:
(1)在该案中,王甲、王乙、王丙、王丁的诉讼地位如何?
(2)如果王丙表示不愿回国参加诉讼应如何处理?
(3)张某、王庚在起诉中处于何种地位?
分析:
本案为固有必要共同诉讼,法院对作为诉讼标的的继承关系须合一确定。
王甲、王乙、王丙是共同原告,王丁为被告。
应将王丙列为共同原告。
张某为无独立请求权的第三人;王庚为有独立请求权的第三人。
本案系因继承遗产引起的诉讼,这4幅名画系王某的遗产。
王某有三子一女,他们均是王某的法定继承人。
在遗产分割前,4幅名画属王甲等4人的共同财产。
在继承遗产的诉讼中,侵害其他人继承人利益的继承人为被告,其他继承人为共同原告。
依据《民诉法意见》的有关规定:
在这类诉讼中,部分继承人起诉的,法院应通知其他继承人作为共同原告参加诉讼,被通知的继承人不愿意参加诉讼又未明确表示放弃权利的,法院仍应把其列为共同原告,据此,法院在受理王甲、王乙提起的诉讼后,应通知王丙参加诉讼,王丙虽表示不愿参加诉讼,但未表示放弃权利,所以,仍然应当将她列为共同原告。
张某作为无独立请求权第三人参加诉讼是由于法院裁判结果与张某有法律上的利害关系,王丁败诉,既会使王丁无法履行向自己交付名画的义务,又使自己有权向王丁主张双倍返还定金。
王庚是有独立请求权第三人。
因为她已向本诉的原、被告争议的部分诉讼标的主张了独立的请求权。
5、2003年,赵某与康某协商共同出资成立公司,协议约定包括康某出资24.5万元,在3月15日前到位,否则支付违约金等。
后康某未在约定日期将资金提供到位。
赵某向法院起诉,要求判令康某承担违约金。
法院审理后认定:
因赵某未履行开设帐户的义务,致使康某不能履行出资到位的义务,故不能认定被告违约。
此纠纷是双方在协议中约定不明引起,双方对纠纷的发生均有责任,判决驳回赵某的诉讼请求。
判决生效后,赵某开设了临时帐户,并通知康某将投资款到位。
康某则回函表示,协议已因赵某起诉而被单方终止。
赵某遂向法院起诉,要求解除双方所签协议并要求康某承担违约责任。
法院审查起诉认为:
双方所讼争的纠纷业经法院审理作出民事判决,并已发生法律效力,现原告再行以同一事实起诉,违反了“一事不再理”的原则,赵某若认为原生效判决不当,可通过审判监督程序申请再审,故裁定驳回原告的起诉。
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问题:
赵某第二次起诉是否属于“以同一事实再次起诉”?
分析:
《民事诉讼法》第111条第(5)项规定:
“对判决、裁定已经发生法律效力的案件,当事人又起诉的,告知原告按申诉处理,但法院准许撤诉的除外”。
此即通常所说的“一事不再理”原则。
该原则具体包含两个方面的含义:
1、当事人不得就已经向法院起诉的案件重新起诉;2、案件在判决生效后便产生既判力,当事人不得就双方争议的法律关系再行起诉(更行起诉)。
判断当事人是否更行起诉,可以把诉的要素进行比对,即比较两个诉是否出现同一当事人、同一事实和理由、同一诉讼标的、相同的诉讼请求,四个方面缺一不可。
赵某在银行开设临时帐户后,消除了因协议书中约定不明、对方无法将投资款到位的因素。
康某仍然拒绝履行义务,即出现了新的法律事实。
因此赵某第二次起诉的诉讼理由不同于第一次诉讼。
其次,第二次起诉的诉讼请求亦不相同(第一次诉讼并未要求解除双方所签协议)。
因此赵某前后两次起诉所提出的是两个不同的诉,不属于更行起诉。
法院适用“一事不再理”的原则驳回原审原告起诉实属不当。
问题:
本案是否出现了诉的合并?
属于什么类型的诉的合并?
分析:
本案属于诉的合并,既有诉的主体合并,也有诉的客体合并。
原告李某以M报社和陈某为共同被告,即为诉的主体合并。
李某同时提出两个诉:
侵犯著作权的侵权之诉,和侵犯名誉权的侵权之诉,这是诉的客体合并。
因为基于同一事实,符合诉的客体合并的条件,法院当合并审理。
7、2001年10月甲公司与乙公司签订了四份果脯买卖合同。
合同签订后,乙公司通过海运将货物运至目的港,甲公司接受时发现到港货物与合同和信用证约定不符,且所有货物都处于腐坏状态。
后货物依进出口管理和检验检疫的相关规定被销毁。
甲公司为该批货物的运输和处理,支付了运输、码头、检验、仓储及销毁等相关费用。
为此,甲公司诉至法院请求判令解除四份合同,并要求乙公司赔偿损失。
乙公司提起反诉称:
2001年6月,甲、乙双方就丙公司欠乙公司货款一事曾达成协议,约定甲公司代替丙公司偿还欠乙公司的全部货款。
此后甲公司未偿还该款项。
故请求判令甲公司偿付货款及利息。
问题:
乙公司提起的反诉是否成立?
分析:
反诉成立的条件包括形式要件和实质要件。
本案的关键是看乙公司提起的诉与本诉是否满足反诉成立的实质要件,即二者之间是否存在牵连关系。
反诉与本诉之间的牵连关系,是指反诉与本诉在诉讼请求和诉讼理由上,以同一事实或者同一法律关系为根据。
乙公司提起的反诉与本诉不是基于同一事实和同一法律关系,其间不存在牵连关系,不能成立反诉,
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当告知乙公司另案起诉。
8、刘某在某保险公司业务员的说服下投保,保险公司签发了“老来福终生寿险”及“附加住院医疗保险”。
之后刘某因病住院,刘某依保险单向保险公司申请给付医疗费,保险公司以刘某带病投保为由拒绝给付。
刘某遂以该保险公司为被告向人民法院提起诉讼。
(2)保险公司提供的病历记录是属于言词证据还是实物证据?
是属于原始证据还是传来证据?
是属于直接证据还是间接证据?
分析:
首先看第一个问题:
刘某的同事能否成为原告方的证人?
回答是肯定的,因为凡是知道案件真实情况的人均可以作为证人,刘某声称该同事在签订保险合同时在场,则尽管被告方否认,但仍不妨碍其成为原告方的证人,被告方可以提供相反证据加以反驳,否定其在场的真实性。
证人与原告系同事关系,虽然证人与原告存在利害关系并不影响该证人证言作为证据的资格,但是,证人的身份影响该证人证言的证明力。
法院需要结合其他证据来对证人证词的真实性加以判断。
再看第二个问题中的第三问:
保险公司提供的病历记录是属于直接证据还是间接证据?
该病历记录是关于刘某投保前患病的记载,单独、直接地反映了原告投保前已患有多种疾病这一案件的主要事实,属于该案的直接证据。
9、原告诉称:
原告的亲属林志圻在乘坐被告生产的日本三菱吉普车时,因前挡风玻璃在行驶途中突然爆裂而被震伤致猝死。
请求判令被告对林志圻之死承担责任,给原告赔偿丧葬费、误工费、差旅费、鉴定费、抚恤金、教育费、生活补助费等共计人民币50万元。
被告辩称:
经玻璃生产厂家两次鉴定和中华人民共和国国家建材局安全玻璃质量监督检验中心(以下简称国家质检中心)的分析测试,都认为事故车的挡风玻璃是在受到较大外力冲击的情况下爆破的。
无论是《产品质量法》第29条第1款(修订后的条款为第41条第1款),还是《消费者权益保护法》第35条第2款都规定,产品生产者对消费者承担赔偿责任,要
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同时具备两个严格的前提条件:
第一,必须是产品存在缺陷;第二,必须是因产品存在的缺陷造成人身或财产损害。
事实已经证明,发生事故的车辆不存在产品质量问题,也就是说不存在产品缺陷,因此谈不上因产品缺陷造成损害。
原告的诉讼请求没有事实根据和法律依据,应当驳回。
问:
原告和被告的说法是相互冲突的,你同意哪种说法?
分析:
《民法通则》122条规定:
“因产品质量不合格造成他人财产、人身损害的,产品制造者、销售者应当依法承担民事责任。
”产品质量侵权责任作为一种特殊侵权责任,从保护消费者权益等角度出发,将产品责任归责为无过错责任原则。
《证据规定》第4条第6项规定,因缺陷产品致人损害的侵权诉讼,由产品的生产者就法律规定的免责事由承担证明责任。
该类侵权诉讼中的证明责任在受害人和生产者之间的分配是很明确的,即受害人应当证明侵权行为的三个构成要件:
1、产品存在缺陷;2、因产品缺陷造成了消费者人身伤害或者财产损失;3、产品缺陷与损害事实之间有因果关系。
生产者如否认受害人的权利主张,应就阻碍受害人权利发生的法定事由进行举证。
本案作为特殊侵权诉讼案件,原告方已经证明因使用被告方的产品而造成了人身伤害,原告的证明责任即已暂告完成,产品的缺陷也已推定存在,被告方对此应提供相反的证据加以反驳,否则,原告方的证明责任即告最终完成。
被告方的说法仅仅在表面上能够成立,但实质上它忽略了推定法则的运用,因而其说法是不正确的。
10、王某自2001年起在苏州市经营一火锅店,领有营业执照。
2004年,王某将火锅店转让给张某经营,但未到工商局办理营业执照的更名手续。
2005年的一天,张某在经营中,因煤气罐爆炸,致使田某和高某受伤,现田某与高某分别把张某告上苏州的虎丘区法院,请求赔偿医药费等费用。
在诉讼中,原告又要求把王某作为被告,让两被告共同赔偿。
问:
(1)对此,法院应如何处理?
(2)法院受理案件后,在审理前的准备阶段应当做哪些准备工作?
分析:
(1)在审理前的准备阶段,必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的,法院应通知其参加诉讼。
本案中,田某等起诉的是张某,张某是实际经营者,当然是本案中适格的被告。
《民诉法意见》第46条规定:
“在诉讼中,个体工商户以营业执照上登记的业主为当事人。
有字号的,应在法律文书中注明登记的字号。
营业执照上登记的业主与实际经营者不一致的,以业主和实际经营者为共同诉讼人。
”本题中未到工商局办理营业执照的更名手续,业主仍为王某,而此时的实际经营者是张某,当顾客向法院起诉请求赔偿损失时,应将两人作为本案的共同被告。
而根据最高法院上述司法解释,在此情况下法院应当追加王某作为共同被告参加诉讼。
因此,在本案中如果原告提出追加王作为被告参加诉讼的申请后,法院应当予以接受。
退一步而言,即使当事人不提出申请,法院依职权也应当予以追加。
此外,在该例中,两位原告分别提起诉讼,告的是同一被告,造成损害的又是同一事件,所以法院还应当考虑是否要把两个诉合并审理。
(2)法院受理案件后,在审理前的准备阶段主要应做好以下工作:
①将起诉状副本发送被告,限期被告提交答辩状并将答辩状副本发送原告;②在受理案件通知书和应诉通知书中告知当事人有关的诉讼权利和义务,或者口头告知;③确定合议庭组成人员并在3日内告知当
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11、原告李某于2001年9月1日向某基层法院起诉要求被告张某夫妇返还欠款1万元,并在起诉时向法院提交了起诉状以及证明原被告之间存在债权债务关系的借据一份。
该基层法院受理案件后,确定由某法官独任审理,并通知被告应诉答辩。
在被告没有提交答辩状的情况下,独任法官于同月27日上午按照简易程序进行了开庭审理。
开庭审理中被告方坚决否认与原告之间存在债务关系,并辩称,自己一家根本不认识原告,借条是因2001年4月26日其装有房产证的手袋被冯某抢走,其后冯某又带原告李某到张家用刀胁迫其一家人签订的,并威胁如报案就杀死其全家。
因此,被告方实际上根本不存在向原告借款的事实,事发后张氏一家也没敢报案。
2001年9月29日,法院作出一审判决,判令被告方于判决生效后10日内清还原告借款一万元及利息。
同年10月12日,一审判决书送达双方当事人。
被告方收到判决书后,虽然表示了不服,但在上诉期间内没有提出上诉。
上诉期满,因双方当事人均无上诉,一审判决生效。
在法院决定强制执行判决时,被告方中的一对老人夫妇在法院门口服毒自杀。
问题:
(1)法院是否应当适用简易程序审理此案?
(2)如果被告一方不同意法院适用简易程序进行审理,应如何处理?
(3)在开庭审理中如果发现案件不宜适用简易程序进行审理的应如何处理?
分析:
(1)根据法律的规定,基层法院和它派出的法庭审理简单的民事案件可以适用简易程序。
本案的管辖法院是基层法院,因此,符合适用简易程序的法院这一法定要求。
同时,本案所涉及的争议数额不大,仅有一万元,法院受理案件后,通知被告应诉并进行答辩,但被告没有依法行使权利和履行义务,及时应诉答辩。
在这种情况下,根据原告的起诉状和提交的有关证据,法院初步认定该案为简单的民事案件并决定适用简易程序进行审理是可以的。
(2)如果被告方不同意适用简易程序审理此案,可以向法院提出异议,并说明其案件不符合适用简易程序的法定条件要求,如双方当事人对涉诉纠纷争议很大,不属于简单的民事案件,或者受理案件的法院不是基层法院,依法不能适用简易程序等。
对于当事人提出的适用简易程序的异议,如果符合法律规定的要求,法院应予接受,依法将案件转入普通程序进行审理。
(3)在本案的开庭审理中,被告方坚决否认与原告一方存在债权债务关系,说明了被告与原告之间对案件事实存在着很大的争议,同时从被告在法庭调查中向法庭所讲述的借据产生的情况来看,法官应该可以感到案件的背后甚至可能隐藏着刑事犯罪。
说明所诉案件不符合适用简易程序的案件所要求的,事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的要求。
在此情况下,应当说案件是不宜继续适用简易程序进行审理下去了,法院应当及时转为普通程序审理。
补充说明:
本案是发生在广东省四会市法院的一个真实案件。
虽然此案从原告起诉到法院判决只花了一个月左右的时间,似乎符合了诉讼效率的要求,及时审判了民事案件。
但本案诉讼在证据的审查判断以及审判程序的具体适用中有许多值得总结的经验教训。
后面发生的故事是:
在被告夫妇自杀身亡后,本案中的独任法官被检察机关以玩忽职守罪提起了刑事指控。
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虽然最后省高级法院审判认定罪名不能成立,但该法官最终也没有再回到审判岗位上来。
12、香港某公司作为原告起诉要求确认与被告之间签定的许可销售合同而无效,法院一审判决驳回其诉讼请求后,原告不服而提起上诉。
上诉审法院在数月后对该上诉案进行了开庭审理,开庭审理时上诉人又向法庭递交了第二份上诉状,并提出了新的上诉请求和主张。
问:
(1)上诉人的上诉应当符合哪些条件?
(2)对当事人在开庭审理是提交的第二份上诉状和提出的新的上诉主张,法院应如何处理?
分析:
本案提起上诉必须符合下列条件:
上诉人与被上诉人必须是法院第一审裁判中的当事人;上诉必须针对第一审法院做出的尚未发生法律效力的依法可以上诉的裁判而提起;上诉须在法定的期限内提起;上诉须向原审法院的上一级法院而提起;上诉人须提交上诉状。
本案中,上诉人在二审法院开庭审理时又提交新的上诉状和提出新的上诉请求和主张,是不符合法律规定的。
法律对上诉的条件包括上诉的期限和上诉的形式均已作出明确规定,同时法律还明确规定了上诉审的范围,即对上诉请求的有关事实和适用法律进行审理。
本案开庭审理中上诉人提出的上诉状和新的上诉请求都不符合上诉审的有关法律规定。
因此,法院应不予接受和审理。
13、王某与李某因合同纠纷诉诸法院,一审法院判决被告李某在判决生效后的10日以内交付全部货物并支付违约金5000元,李某不服,向市中级法院提起了上诉。
二审法院经审理,判决驳回李某的上诉,维持原判。
李某仍然不服,向市中级法院申请再审。
在审查再审申请期间,王某申请一审法院强制执行,一审法院认为,李某已申请再审,便裁定中止执行。
在裁定中止执行以后,二审法院审判委员会讨论决定:
决定再审,并裁定撤销原一审与二审的判决,发回一审法院重新审判。
试问:
本案在程序上存在哪些问题,为什么?
分析:
该案在程序上存在以下一些问题:
(1)当事人提出再审申请,并不因此而停止原判决的执行,王某有权申请执行,法院不应该裁定中止执行。
一审法院裁定中止执行是错误的。
(2)对决定再审的案件,在尚未再审之前,只能裁定中止原判决的执行,而不能裁定撤销原判,因为案件还未进行实体审理。
(3)中院审判委员会只能讨论决定是否再审,不能进行实体审理,决定撤销原判。
是否裁定撤销原一审与二审的判决,发回一审重新审判,由中院另行组成合议庭对案件进行再审以后作出决定。
14、1996年5月,三门峡市思瑞公司与银川市水果批发公司在三门峡市订立了一份购销合同。
合同规定:
\思瑞公司于1996年7月底前供给水果批发公司苹果2千件,每件30斤,每斤单价为1元钱,共计货款6万元。
同年7月,思瑞公司将苹果运至水果批发公司所在的银川市火车站,并将苹果卸在该火车站货场里,被告以苹果不符合合同规定的质量为由,拒绝提货和支付货款。
因天气炎热,在货场里的苹果开始腐烂。
思瑞公司在来不及起诉的情况下,申请法院对苹果采取措施。
法院在接到申请后,在5日后,裁定变卖这批苹果。
问:
(1)思瑞公司是否有权申请法院处理苹果?
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(2)法院在接受申请时,应要求思瑞公司履行什么义务?
(3)法院在5日后作出裁定,是否正确?
为什么?
(4)依照有关法律,思瑞公司应向哪个法院提出处理苹果的申请?
(5)如果思瑞公司要起诉,可以向哪个法院提起诉讼?
(6)思瑞公司必须在什么期间内提起诉讼,否则法院解除财产保全?
分析:
(1)思瑞公司有权申请法院处理苹果。
该公司的行为属于诉前财产保全行为。
(2)思瑞公司应当为此提供担保。
诉前财产保全,应当为此提供担保,不提供提保的,法院驳回申请。
(3)法院5日后作出裁定是错误的。
诉前财产保全应在接受申请后48小时内作出裁定。
(4)应向银川市法院提出申请。
依据民事诉讼法的有关规定,诉前财产保全,由当事人向财产所在地的法院申请。
(5)应向银川市法院提起诉讼。
根据我国《民事诉讼法》第24条和《民诉法意见》第31条的规定,在法院采取诉前财产保
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- 40 经典 民事诉讼法 案例