审理商品房买卖合同纠纷案件司法解释的理解与适用.docx
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审理商品房买卖合同纠纷案件司法解释的理解与适用
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审理商品房买卖合同纠纷案件司法解释的理解与适用
一、起草背景
随着我国市场经济体制的建立,房地产业迅猛发展,已成为国民经济的支柱产业。
住房制度深化改革和城镇居民住房的社会化和商品化,使得房地产业在我国实现全面小康进程中的基础性、先
导性、支柱性地位越来越为社会所认同。
城市房地产管理法的颁布施行和商品房市场的发展变化,商品房买卖纠纷也日益凸现,成为社会矛盾的焦点。
针对城市房地产管理法施行前的房地产纠纷案件,最高法院曾于1995年12月27日制定了《关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答》(以下简称《解答》),使房地
产纠纷得以及时、有效地处理。
城市房地产管理法施行后,房地产市场秩序虽较以往有了较大改观,但由于房地产市场处于发育阶段,市场管理机制尚不健全,商品房交易行为很不规范,特别是出卖人借机违法经营,如无证销售、一房数卖、面积缩水、发布虚假广告等,严重扰乱了房地产市场秩序,损害了广大买受人的利益,导致商品房买卖合同纠纷大量增加。
据统计,全国法院2002年受
理的8万多件房地产案件中,商品房买卖合同纠纷占25%,而在200)年第一季度受理的6898件房地产案件中,商品房买卖合同纠纷就占近50%•同时,现实社会和审判实践中出现的商品房包销、商品房担保贷款(按揭)等新问题也亟待解决。
而现行的法律、法规比较原则,人民法院在审理商品房纠纷案件中遇到法律适用的难题。
为此,从2002年3月初,最高法院们多次派人赴全国各地进行调研,并广泛征求各级法院、全国人大法工委、国家土地资源部、建设部、专家学者、律师、房
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地产开发企业、消费者协会等各方面意见,经过数十次讨论易稿,最后经最高法院审委会讨论通过,于2003年5月7日公布了《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简
称《解释》),共28条。
下面就《解释》的有关内容和情况作简要说明,以便读者了解。
二、《解释》的适用范围
这是适用本《解释》首先要明确的前提条件。
受国情和历史原因的影响,目前我国存在着不同种类的房屋,有由房地产开发企业建造的商品房、政府组织建设的经济适用房、公房改制出售的房改房、单位集资房、公民个人所有的私有房等等。
但根据我国现行的房地产法律、法规和有关政策,经济适用房、公房改制出售的房改房、单位集资房等房屋的上市交易要受国家政策的调整,该类房
屋不能自由交易。
女口,需补交土地出让金或者相当于土地出让金的价款或者居住一定年限后方可出售。
而私有房屋虽可上市交易,但纠纷不突出,在审判实践中发生的房屋买卖纠纷绝大多数是因房地产开发企业出售其建造的商品房而引发的。
因此,《解释》将调整对象明确为因商品房买卖合同发生的纠纷案件,即房地产开发企业建造并向社会公开出售房屋的买卖行为,出卖人主体只限为房
地产开发企业。
根据合同法关于买卖合同的规定和出卖人出售的商品房建造状况,《解释》第1条对商品房买
卖合同作出明确解释,即商品房买卖合同是指出卖人将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同,包括商品房预售合同和商品房现售合同。
而商品房买卖合同的标的物为正在建设和已竣工的房屋,其中正在建设的房屋就是通常所说的期房、楼花,
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包括经依法获准尚未建造或者正在建造中的房屋;已竣工的房屋是已建成的房屋,包括经有关部门验收合格的房屋和尚未验收合格的房屋。
三、商品房预售合同的效力认定
审判实践中,因预售合同效力引发的纠纷严重影响着社会秩序的稳定。
《解释》第1条、第9条分别就商品房预售许可证明的取得和商品房预售合同的登记备案对预售合同效力的认定处理作出了相应的规定。
根据城市房地产管理法第四十四条规定,商品房预售需具备4个条件:
(1)已交付全部土地使
用权出让金,取得土地使用权证书;
(2)持有建设工程规划许可证和施工许可证;(3)按提供的预售商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25鸠上,并已确定施工进度和竣工交付日
期;(4)已办理预售登记,取得商品房预售许可证明。
但对如何理解预售条件和认定合同效力之间的关系问题,起草过程中有两种意见。
一种意见认为,因商品房预售实行许可证制度,只要出卖人持
有预售许可证明,其与买受人签订的预售合同即为有效。
另一种意见认为,城市房地产管理法规定的4个条件是商品房预售行为必须同时具备的法定要件,否则预售合同无效。
笔者认为,城市房地产管理法作为行政管理法,主要是对出卖人开发经营行为的行政监管和规范。
从该法规定的商品房预售条件看,也均反映的是出卖人与行政管理部门之间的关系问题。
在我
国,商品房预售实行许可证制度,对此,《城市房地产开发经营管理条例》第二十四条明确列举了办理商品房预售许可证的必备条件和相关程序,其中就包括了城市房地产管理法第四十四条规定的
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前3个条件。
这就表明只要出卖人按照法定程序向房地产行政管理部门申请办理并取得预售许可证明的,即可认定其具备全部预售条件。
因此,为避免司法权与行政权之间的冲突,人民法院在认定商品房预售合同的效力时,对出卖人的预售资格应只从形式上进行审查,即对出卖人未取得商品房预售许可证明签订的预售合同应认定无效,出卖人取得商品房预售许可证明的,可认定预售合同有效。
从实质上审查出卖人是否具备全部预售条件则是行政管理部门的权限。
当事人对预售许可证持
有异议的,可通过行政复议或行政诉讼的方式解决。
这既可划清司法审判机关与行政管理部门之间的权限,有利于各司其职,也可避免大量无效合同的出现,有利于促进房地产交易和推动房地产市场的发展。
《解释》采纳了第一种观点。
其次,考虑到我国目前房地产市场管理机制还不健全,商品房交易行为也不规范,《解释》将
出卖人取得商品房预售许可证明的时间放宽至起诉前,而不是签订合同时,也就是只要出卖人在起
诉前取得商品房预售许可证明的,人民法院也可认定商品房预售合同有效,以尽量促使合同有效成立和维护商品房交易的安全。
这比《解答》规定的一审诉讼期间及最高法院《关于适用合同法若干问题的解释
(一)》规定的一审法庭辩论终结前更为严格,同时也便于当事人在起诉前预先知晓诉讼行为的结果,更好地行使诉权。
对城市房地产管理法第四十四条规定的商品房预售合同登记备案问题,笔者认为,从我国现行
的有关不动产登记的立法规定看,商品房预售合同的登记备案在目前应属于房产管理部门和土地管理部门对合同的一种行政管理措施,不是确认合同效力的必要条件,实务界和理论界对此也已基本
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形成共识。
为此,《解释》第6条明确规定:
当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,不予支持。
四、商品房销售广告和宣传资料内容的性质认定
目前,商品房90%以上是以广告形式向社会公开出售的,出卖人为了获取高额利润,就会在宣传广告中夸大渲染,而在交房时往往又无法兑现,因此,商品房销售广告引发的纠纷在审判实践中也大量存在。
所以,《解释》第3条专门就商品房销售广告和宣传资料内容的认定处理作出了明确规定。
对此,在起草过程中有一种意见认为,销售宣传广告只是一种要约邀请,如未将广告宣传的
内容订入合同,就不能认定为是合同内容,销售广告中的虚假宣传,只是违背诚实信用原则应负的义务,可考虑以缔约过失责任对买受人予以补救。
笔者认为,对商品房销售宣传广告的内容性质认定,应根据具体情况区别处理,不能机械地将其一概作为要约邀请。
首先,根据合同法第十五条第一款规定,对商业广告的内容在原则上应认定为是一种要约邀请,更不能将未订入合同中的宣传广
告内容作为合同内容看待。
但对在实际生活中,一些出卖人在销售广告和宣传资料中对商品房及相关设施所作的具体明确的说明和允诺,如,小区绿化率达80%规划区内有健身房、游泳池,每单元两部电梯等等内容,就应具体问题具体处理,不能简单地认定为要约邀请。
根据合同法第十四条关于要约的规定,如果意思表示内容具体确定,并表明经受要约人承诺要约人即受该意思表示约束时,该意思表示即为要约。
在实际生活中,买受人往往也正是基于出卖人在宣传资料中对房屋及相关设施所作的具体确定的说明和允诺才决定购买房屋的。
笔者认为,如出
卖人对其开发项目规划范围内的商品房及相关基础设施所作的一些说明和允诺具体确定,并对房屋
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价格的确定有决定作用,足以让买受人产生信赖而签订商品房买卖合同的,此时,买受人就此内容
向出卖人提出订立合同的行为已使销售广告的对象和内容具有特定性,根据合同法第十四条关于要
约的规定,该说明和允诺的内容应视为出卖人向买受人发出的要约,而买卖合同的订立则为买受人
对要约的承诺。
由于目前商品房买卖合同均是由出卖人提供的格式合同,即使双方当事人可就格式
合同之外的宣传广告内容进行协商约定,但因出卖人在房地产市场中处于强势地位,销售广告和宣传资料中的一些具体确定的说明和允诺内容没有订入买卖合同之中,而纠纷也正是因交付使用的房
屋与说明和允诺不符发生的。
为保护弱势群体买受人的合法利益,根据上述理由,《解释》规定,即使该说明和允诺没有明确订立在合同之中,也应认定为合同内容,出卖人违反该内容的,应承担违约责任。
据此,买受人在商品房销售广告和宣传资料中的说明和允诺,符合以下3个条件的,即可视为
要约:
1该内容是对开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺。
如,广告称房屋为混凝土结构,居住区有绿地、电梯、车库,健身、购物、收视等设施齐全等,对规划范围之外的周边环境的渲染、描述等应予除外。
2对房屋的说明和允诺应具体确定。
如,小区绿化率达到80%每单元配有日本原装三菱电梯两部等。
3该说明和允诺对商品房买卖合同的订立和房屋价格的确定有重大影响。
只要买受人就该具体明确的说明和允诺提出与出卖人签订商品房买卖合同的,即使该内容
未订入商品房买卖合同中,也应视为合同内容,出卖人交付的房屋及相关设施不符合广告和宣传中的具体确定的说明和允诺的,应承担违约责任。
这不仅符合合同法规定和客观实际,也有利于保护买受人权益和规范出卖人的经营行为,建立维护市场诚信制度。
而缔约过失责任虽可对买受人给予适当的补救,但对买受人遭受的信赖利益损失无法计算,司法实践中难以操作,极易造成权利滥用
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和法律适用的不统一,也不利于对买受人合法利益的保护。
对销售广告和宣传资料的内容问题,实务界也已突破传统认识,开始区别情况予以认定,并作出变通规定。
如广东省高级人民法院《关于
合同法施行后认定房地产开发经营合同效力问题的指导意见》第24条规定,商品房售楼广告的内
容没有在商品房预售合同中约定,但符合下列情形之一的,该广告内容具有法律约束力:
(1)向购
房者提供优惠条件或赠送礼品的许诺;
(2)对商品房外墙或共用部分装饰标准的告示;(3)对商品房各组成部分或共用部分使用功能质量的陈述;(4)对商品房周围环境质量作出的具有明确的公建指标的说明;(5)其他载有明确指标的说明。
这值得我们借鉴。
五、商品房认购书与定金的问题
出卖人与买受人在签订商品房买卖合同前先行签订认购书,就房屋买卖有关事宜进行初步确
认,并收取一定数量的定金作为订立商品房买卖合同的担保,是当前商品房买卖的通常形式。
由于
现行法律、法规对认购书问题没有具体规定,引发了大量纠纷,急需给予明确认定。
对认购书性质的认定问题有两种观点:
第一种观点认为认购书即为商品房买卖合同。
因认购书
是当事人就房屋买卖所作出的真实意思表示,应具有买卖合同的效力。
第二种观点认为认购书不是
独立的合同。
因认购书仅是对签订正式合同相关事宜的约定,而且认购书中的定金条款是为担保主合同履行的从合同。
笔者认为,前述观点均有不足。
首先,认购书是独立的合同。
认购书是平等主体间为设立某种民事权利义务关系而签订的协议,符合合同法第二条关于合同定义的规定,因此,认购书可以成为
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独立的合同。
其次,从认购书签订的过程和约定的内容看,认购书是当事人就签订商品房买卖合同相关事宜进行的约定,是约定当事人有义务在一定期限内签订买卖合同,不是对行为结果的直接确认。
所以,认购书尚不属于商品房买卖合同。
根据司法实践中认购书订立的实际情况和合同法理论,笔者认为,认购书作为出卖人与买受人约定为将来订立商品房买卖合同而签订的协议,应属于商品
房买卖合同的预约合同,即认购书与商品房买卖合同是预约与本约的关系。
对当事人在签订认购书时约定交付定金的,根据担保法第八十九条、最高法院《关于适用担保法若干问题的解释》第115条的规定,该定金为立约定金。
根据当事人的约定和法律关于定金的规定,在因当事人一方违反认购书约定,导致商品房买卖合同未能订立的,按照定金罚则承担责任,即交付定金的当事人一方违约的,丧失取回定金的权利;收取定金的当事人一方违约的,应双倍返还对方当事人定金。
如当事人双方均无违约行为,只是就有关条款协商不一致,或者因不可归责于当事人双方的事由,如不可抗力和其他当事人意志以外的因素而导致商品房买卖合同未能订立的,收取定金的当事人一方应将定金返还给对方当事人。
六、惩罚性赔偿责任的适用
理论界和实务界关于商品房买卖合同能否适用惩罚性赔偿责任的争论,主要集中反映在能否适
用《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消法》)第四十九条的问题上。
反对意见认为,传统民法理论的民事赔偿主要以补偿性为主,且惩罚性赔偿主要适用于侵权责任。
我国的惩罚性赔偿虽在《消法》第四十九条和合同法第一百一十三条有明确规定,但其主要是产品质量方面的责任,适用范围不包括商品房在内。
其次,商品房买卖数额巨大,惩罚性赔偿将导致双方利益显失平衡,
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商品房质量问题可通过瑕疵担保责任制度得到更妥善的解决。
最后,对出卖人的欺诈行为难以认定,很难操作。
赞成观点认为,商品房买卖合同应适用《消法》第四十九条的规定。
《消法》的立法者
并没有将商品房买卖排除在《消法》之外,商品房、出卖人、买受人分别属于《消法》第四十九条调整的商品、经营者和消费者。
从文义上解释,《消法》第四十九条所说的商品,既包括动产,也
包括不动产,不能把商品仅仅理解为动产商品。
合同法在违约责任中的第一百一十三条第二款仍然重申了《消法》第四十九条,并未对商品的外延作出限制。
从我国合同法和《消法》的规定看,对商品房能否直接适用《消法》第四十九条的规定没有明确的规定,《消法》第四十九条和合同法第一百一十三条规定的适用条件仅仅限于提供的商品和服务有欺诈行为,而商品房是否属于其适用范围没有明确规定,学术界和实务界也认识不一。
考虑到我国的实际情况,笔者认为,商品房买卖合同目前不宜直接适用《消法》第四十九条的规定。
但对商品房买卖行为中,出卖人利用其优势地位,为追求最大经济利益,采取欺诈手段与买受人签订合同,或签订合同后又恶意违约的行为,应给予制裁。
理由如下:
第一,出卖人的恶意违约和欺诈行为完全摒弃了诚实信用原则,严重损害了市场经济的交易安全秩序,它同因客观原因导致合同不能履行的情况有本质区别,对此类行为仅仅依靠补偿性的赔偿是无法弥补买受人损失的,也不能有效
地制裁和遏制出卖人恶意违约和欺诈的行为。
第二,从各国对损害赔偿制度的研究和审判实践看,也均未对惩罚性赔偿的原则予以否定,而且惩罚性赔偿以其全面补偿受害人的损失、制裁惩罚和遏制不法行为等多重功能,已逐渐被英美法系和大陆法系的各个国家立法逐步采纳,并由侵权纠纷向
合同纠纷的方向延伸和扩展。
美国司法部的研究资料表明,1985年至1995年的10年间,法院将
惩罚性赔偿责任适用于合同纠纷中的数量是侵权案件的3倍。
第三,在我国,《消法》第四十九条
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首次在立法上确立了惩罚性赔偿制度,随后在合同法第一百一十三条的合同责任中也明确了惩罚性赔偿制度,此外,合同法第十四条第二款对当事人在合同中约定的违约金不是过分高于实际损失的也予以认可,这其中就包含了对违约行为的惩罚性赔偿。
同时,实务中对《商品房销售管理办法》第二十条关于面积误差绝对值超出3始E分的房价款实行双倍返还规定的执行效果也很好。
由此可见,我国立法对惩罚性赔偿适用于合同责任不是绝对否定的,且具有良好的社会基础。
综上,经多次讨论研究认为,根据《消法》第四十九条和合同法第一百一十三条所确立的惩罚性赔偿原则精神,对商品房买卖合同中的某些出卖人违约恶意和欺诈的行为可有条件地适用惩罚性赔偿。
为此,结合审判实践和商品房买卖合同纠纷的实际情况,《解释》第8条、第9条明确规定
了5种适用惩罚性赔偿责任的情形:
一是商品房买卖合同订立后,出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;二是商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人;三是订立合同时,出卖人故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明;四是在订立
合同时,出卖人故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实;五是订立合同时,出卖人故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。
由此5种情形导致商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除时,买受人除可请求出卖人返还已付购房款及利息、赔偿损失外,还可以请求出卖
人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。
由此可见,《解释》所规定的惩罚性赔偿责任在适用条
件和结果上都与《消法》第四十九条的规定有所不同。
它只是以合同法第一百一十三条和《消法》第四十九条规定的惩罚性赔偿责任原则为依据,但不是对《消法》第49条规定的直接适用。
这样
既注意到依法有效维护买受人的合法权益,又考虑到商品房开发经营过程中的实际情况,有利于促进房地产市场的健康发展,也是符合国际立法趋势和我国当前社会发展需要的。
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