中国法律中的性别偏见.docx
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中国法律中的性别偏见
备忘录
To:
TITILIU
作者:
RANGITADESILVADEALWIS
内容:
中国法律中的性别偏见
撰写时间:
2003年8月
引论
偏见是看起来显得不偏不倚的行为和态度。
如果对影响我们判断的性别陈见或者预设缺乏了解或认知,我们便会在不知不觉中强化男女差异。
这种差异会产生专门给妇女强加负担、责任和不利条件诸种系统性后果。
例如,一位法学院三年级学生在接受工作面试时,主持面试的人问她是否打算结婚。
一位申请一家大型跨国企业会计职位的候选人在接受面试时,她被询问是否有孩子或者打算要生儿育女。
难道这些问题与妇女从事的职业技能有关系?
美国最高法院判决认为,唯一能够用来限制就业机会的是对工作申请者性别中立的标准。
例如,在最高法院判决的Phillipsv.Martinv.MariettaCorporation案中,MartinMarietta公司告诉Phillips女士,他们公司不雇佣家里有学龄前孩子的妇女。
最高法院的判决认为不得针对男人制定一种雇佣政策,针对妇女又制定一种雇佣政策,男子和妇女都要照顾学龄前孩子。
最高法院判决进一步指出,该公司无法使人信服地接受这种观点:
照顾学龄前孩子的妇女承担的家庭责任会妨碍她的工作,而男人则不在家里承担照顾学龄前孩子的责任。
在最高法院判决的Andersonv.CityofBessemerCity案中,有8位申请人竞争北卡罗来那州Bessmer市娱乐中心主任职位。
上诉人是一位39岁的拥有大学社会研究和教育学位的学校教师,她是被招聘委员会面试的8位竞争人中唯一的一位女性。
在面试之后,委员会决定把职位给一位刚从大学毕业的学物理的小伙子。
由于确信她未被录用只是因为她是妇女,上诉人以性别歧视为由起诉招聘委员会。
在这个案件中,让法院能够从性别偏见角度推论并最终认定存在性别歧视的关键事实是:
上诉人在被面试时被问到是否她意识到她申请的这份工作要上夜班和旅行?
是否她丈夫同意她申请这一工作?
其次,法院查明,由青一色男性组成的招聘委员会事实上因为她是妇女而对她持有偏见。
法院是根据一位招聘委员会委员的作证得出这一看法。
这位委员会委员在作证时说,在面试时他曾经说过:
对一个妇女来说应付这一工作是非常难的,他是不会让他的妻子做这一工作的。
最高法院同意地区法院的判决并指出,上诉人高出他人一截的资格以及招聘委员会对她怀有的偏见足够支持这样的推理:
上诉人被拒绝给予娱乐中心主任职位是因为她是女性。
撕下法律和人们日常习惯行为中性别中立的的面具以及暴露其隐含的性别偏见是用女权主义方法解决问题的第一步。
提出“妇女问题”是一个重要的女权主义法律方法,它可以用来审视法律中存在的性别偏见,它也是用来暴露法律和人们日常习惯行为中性别偏见的有用工具。
这种方法需要“识别和质疑存在于法律学说中的忽略妇女或其他群体或将他们置于不利地位的各种因素。
”
提出妇女问题是“专门用来识别看起来中立和客观的法律规则和人们习惯行为中的性别内涵……提出妇女问题询问的是社会习惯性行为或法律规范中的性别内涵:
是否在制定法律规范时没有考虑妇女利益?
如果答案是肯定的,提出妇女问题会继续追问又是通过什么方式忽略了妇女的利益呢?
如何纠正这种忽略?
忽略妇女利益会给妇女带来什么不同的后果?
在法律中,提出妇女问题是指审视法律是如何罔顾妇女不同于男人的独特经历以及对妇女来说具有典型意义的价值需要的?
通过什么样的理由或既定法律标准和概念使得妇女处于不利地位?
提出妇女问题假定有些法律的特点不仅不是性别中立的,在特定意义上也具有“男性”特性。
提出妇女问题的目的就是将这些歧视妇女的法律特点曝光,了解它们是如何运作的,并提出如何矫正的建议。
”
当今世界各地的女权主义者提出的妇女问题涉及到法律中的各个领域和人们习惯行为的方方面面。
例如,在宪法诉讼中,提出妇女问题帮助破除了限制妇女各种机会的性别基础上的分类和死灰复燃的性别陈见。
“如果不提出妇女问题,那么对妇女的差别对待便会被看得理所当然并不会受到任何审查,并以此作为说明那些将妇女置于不利地位的法律的正当性的理由。
”实际上,通过“妇女问题”暴露看起来中立的法律规则中具有的性别偏见真相,它有助于加深人们对妇女社会地位低人一等这种问题的本质的了解。
这个备忘录首先先考察中国劳动法和家庭法领域中有代表性的性别歧视问题,然后考察法院可以通过什么方式解决性别偏见问题,以便揭露性别假设的本来面目并期望中国通过性别中立方式重构法律制度。
第一部分
妇女与劳动
在过去二十年里,中国已经开始建立围绕《宪法》和《妇女权益保障法》建立保护
妇女权益的法律制度。
这些法律不仅规定了妇女的平等保护权利,而且规定妇女作为一个社会群体享有法律规定的特别权利。
除了宪法规定的妇女权利外,《妇女权益保障法》保障妇女特殊的、与性别有关的特殊权利。
《妇女权益保障法》第25条清楚地表达了隐含在法律之后的对妇女的保护主义理论。
在确定这些对妇女的保护性规定的同时,法律也规定了一些妇女不适合从事的工作岗位,这种规定也限制了妇女的就业市场和工作机会选择。
就业性别偏见
1)强迫女职工提早退休
在经济面临危机时刻,为了适应劳动力市场变化,中国法律允许性别和年龄歧视,特别是在重组企业中以集体利益为由牺牲年长妇女的工作机会。
例如,劳动人事部曾经这样规定:
“招工的男女比例,要从当地的实际情况出发,根据生产、工作需要和劳动资源情况,合理确定。
凡是适合女青年做的工作,应该尽可能招收女青年。
”
歧视年长妇女的理由是劳动力市场必须重组以改善企业边际利润。
中国国务院发布的《国有企业富余职工安置规定》允许国有企业职工申请提前退休或通过适当程序终止劳动合同。
这一规定也允许女职工在怀孕和哺乳期间可以休息两年。
由于上述规定给予女职工申请提前退休的选择和两年产假,雇主据此可以要求妇女提前退休,这样,法律便可以使雇主辞退更多女职工,而不是男职工。
事实上,一些企业制定了正式的“让妇女回家”的政策,这些企业以提供一定比例的工资为交换条件,鼓励年长和哺乳妇女从工厂回到家里。
有多种因素增大了中国劳动法中与性别有关的法律规定的歧视性后果,并妨碍了这些法律可能具有的积极效果。
在经济危机期间,中国法律明显将女职工放在最容易被牺牲的位置上。
尽管中国宪法第48条规定国家保护妇女的权利和利益,实行男女同工同酬,女职工仍被要求在50岁退休,而男职工则可以继续工作到60岁。
男干部可以工作到60岁,而女干部则必须在55岁退休,除非她是部门负责人或高级专家。
更进一步的是,国务院鼓励妇女提前退休以便解决企业冗员难题,这使得女职工在跌宕起伏的市场中的命运雪上加霜。
尽管劳动立法规定被企业裁减下来的年满50岁的退休女职工或其他被强迫在50岁退休的女职工的社会、退休、医疗保险由原工作单位负责,但如果这些职工所在的原企业没有利润或濒临破产,这些规定对这些妇女来说便尤如画饼冲饥。
2)让妇女回家政策
另外一个对妇女可能产生消极影响的现象是“庭院经济”,即鼓励妇女和男子回家耕种自己的土地的经济改革政策。
这一政策威胁妇女在劳动力市场中的平等地位,因为在庭院经济从事生产的妇女得到的报酬偏低。
在世界上许多国家进行的经济改革中,妇女被迫离开就业岗位并失去了重新进入市场的机会。
推行让妇女回家给男人在劳动市场腾出位置这种政策能够产生的唯一作用就是它强化了妇女的主要作用就是呆在家里,而男人则在外面闯世界这种父权家长制观念。
尽管庭院经济能够让妇女获得一些收入,但这是处于与世隔绝状态下的就业,它给妇女提供的发展工作技能的机会微乎其微。
更进一步的是,这种庭院经济与家庭内部劳动密切,妇女的劳动几乎可以被社会视而不见。
保护性劳动立法中的性别偏见
尽管在让妇女走出家门寻找工作方面取得了长足进步,许多妇女发现中国劳动立法中的一些对妇女的保护性规定包含内在的二重性和悖论。
本来用来保护她们的法律却反过来歧视她们,把她们置于劳动市场的不利位置。
尽管这些法律宣称保护妇女,但这些法律的实施却对妇女产生负面影响。
中国的劳动立法和《妇女权益保护法》中的反歧视规定的效果被一些强调男女差异的法律冲淡了。
中国劳动立法为妇女提供怀孕、哺乳、生育以及新生儿照顾方面的保护。
《劳动法》规定女职工生育享受不少于九十天的产假,但这些规定使得妇女在企业裁减冗员时成为被裁减目标。
此外法律还规定,即使劳动合同规定了合同终止时间,但在女职工孕期、产假和哺乳期间,企业不得解除劳动合同。
合同必须到哺乳期结束。
即使这些规定看起来不错,但它妨碍雇主雇佣在合同临近期满时可能要怀孕的妇女。
更进一步的是,如果没有一个公正的实施这些法律的机制,推行这些法律只会增加妇女在寻求雇佣时的负担。
此外,中国劳动法中包括根据妇女的生物学意义上的功能而规定的限制妇女工作的家长式的内容。
这些规定限制妇女在经期从事某些工作,有些法律则是有关孕妇夜班和休息的规定。
例如,国务院发布的《女职工劳动保护规定》:
怀孕七个月以上(含七个月)的女职工,一般不得安排其从事夜班劳动;在劳动时间内应当安排一定的休息时间。
女职工在哺乳期内,不得延长其劳动时间,一般不得安排其从事夜班劳动。
此外国务院发布的上述《规定》还有妇女可享受九十天产假的规定。
妇女的就业机会还受其它一些法律的限制。
法律禁止妇女从事某些对身体有难度的工作。
妇女不得从事对身体有害的工作,例如,妇女不得从事矿山井下作业,建筑业脚手架的组装和拆除作业,森林业伐木、归楞及流放作业;连续负重(指每小时负重次数在六次以上)每次负重超过二十公斤,间断负重每次负重超过二十五公斤的作业以及其它体力劳动强度工作。
此外,法律规定孕妇不得从事国家规定的高强度体力工作。
此外还有一些法律要求为妇女提供工作场所的特别设备服务,包括女职工卫生室、孕妇休息室、哺乳室、托儿所、幼儿园等设施。
劳动立法还考虑到了怀孕和哺乳妇女的特别需要。
围绕妇女的生理周期制定的这些规定包含了妇女可以工作的时间、女职工在经期、怀孕、分娩后以及绝经期可以得到的利益等内容。
实际上,这些规定强化了妇女的主要责任就是生育孩子、照顾年幼孩子以及专心其生育能力这样一些陈旧观念。
这些强加到法律中的规定被看作是维系家庭单位的福祉必不可少的。
但这种对家庭及团体福祉的担心在涉及男职工的立法中并没有体现出来。
通过强调男女生物学意义上的差异,中国法律排除了男性对新生儿的照顾和养育责任,将孩子分娩和孩子养育的责任完全寄托在妇女身上。
隐藏在这些规定之后的深层哲学观念是这些法律认为在生物学意义上,妇女不适合从事某些只有男人才能从事的工作。
于是,通过法律设防以阻止妇女进入传统上非妇女从事的职业。
雇主门意识到,尽管法律禁止歧视,但法律允许就业性别隔离。
归根到底的问题是,法律强化了妇女是家庭看护者这种结构性安排,并进一步依此想象适合妇女从事的工作选择。
如同法律能够消除工作场所的性别隔离一样,法律同样能够强化就业性别隔离。
一方面,法律专注于考虑工作场所的妇女的生育作用会有利于妇女,另一方面,这种专注又会强化人们对妇女的陈见以及妇女不如男子这种传统观念。
在经济和政治转型期,要求雇主给妇女提供特别照顾的责任转换成了雇主雇佣妇女的障碍,当对劳动力需要降低时,它又成为雇主裁减女雇员的诱因。
近来,在国家对企业进行改造的过程中,数百万职工失去了他们的工作。
尽管法律规定了就业平等保护原则,但被裁减的大多数职工是女职工。
这样,经济和政治转型带来的一个结果是,妇女成为市场化改革的主要受害者。
城市打工妹的遭遇
最容易受到剥削的是流动人口中的打工族。
他们没有工作单位,被雇佣单位把他们称作临时工。
这些打工族中的打工妹则遭受双重盘剥。
尽管外资企业对廉价劳动力的需求旺盛,但这些企业对打工妹的剥削也变本加厉。
这些打工族中的人多数人都是打工妹,她们被称作“流动人口”。
这些从农村迁徙到城市的妇女没有什么权利可言。
尽管法律规定加班要付加班费,但由于雇主缺乏权利意识,雇主还是经常剥削她们,不给她们加班费。
这些打工妹也没有自己的工会去为他们谈判和讨回公道。
在中国这样的处于转型期的社会,政策瞬息万变。
许多新企业,包括私人和集体企业,许多国家政策和法律的执行无法得到有力监督。
这些企业经常拖延缴付职工保险金和职工补偿费用,钻行政规章空子,逃避应尽的责任。
此外,对职工的一些保护性规定的落实也取决于企业有多少可资利用的资源。
实际经常发生的情况是,对职工的诸多保护性规定仅仅是纸上谈兵,完全无法落实。
在一些政府管制不严的企业中,职工的月工资也无法拿到。
这些年来,由于越来越多的打工妹涌入城市劳动市场,对打工妹的剥削和歧视也越来越严重。
根据1958年制定的《户口登记条例》,农民被限定在土地上,不得向城市自由迁徙。
1984年之后,严格的户口管理制度略微有所松动,农村劳动力开始向城市流动。
据估计,自1980年代以来,有约200万农村劳动力离开农村。
在流动性带来农村妇女工作机会增加的同时,这些妇女也面临被剥削和被歧视的命运。
如果劳动力市场大体上分为三类,即本地劳动力、外地城市劳动力以及外地农村劳动力,那么来自农村的打工妹干的便是最低级的工作,遭受最多的歧视。
这些打工族没有工作安全保障,因为这些工人或者只是短期合同工或者完全听凭雇主意志。
从农村到城市打工的民工没有选举和被选举权和选举地方政府官员的权利。
同样,他们不是主流社会的成员,他们享受不到地方政府给本地居民提供的同等保护。
其结果是:
地方政府倾向于给本地企业职工更多的好处,而外来企业则享受不到这种好处。
尽管根据法律规定户口登记遵循随人原则,但实际上户口登记固定不变。
在本地企业与非本地职工之间产生争执时,地方政府和地方居民都会偏向本地企业。
私人企业的雇员经常被剥夺国营企业职工享有的社会保险和福利待遇。
而且私人企业雇主对职工还享有极大的控制权。
私人企业通过制定“企业规定”对职工进行控制,这些规定经常践踏中国劳动法律并拒绝向职工缴付社会保险福利。
年长职工和可能怀孕的女职工被认为是企业负担,她们最容易受到下岗威胁。
女职工经常要在得到单位同意后才能怀孕,有时甚至还得保证在一定时间内不得怀孕。
农村来的打工妹甚至遭受更多的剥削和虐待。
其中包括不给她们支付加班费和不与她们签订劳动合同。
尽管《劳动法》规定建立劳动关系应当订立劳动合同,但很多处于有利地位的雇人
单位不愿与职工签订劳动合同。
这样,大量的女职工无法获得各种劳动保护。
中国法律要求劳动合同应当以书面形式订立,并具备以下条款:
劳动合同期限;工作内容;劳动保护和劳动条件;劳动报酬;劳动纪律;劳动合同终止的条件;违反劳动合同的责任等。
但大多数合同内容只是规定如何保护职工免受不公正的解雇。
大部分从农村来的打工妹不知道她们的权益,由于急着找份工作,她们基本不与雇主签订劳动合同。
如果没有保护这些打工妹的合同,非常难以保护她们的权益。
一些雇工单位克扣她们的工资,不给她们支付加班工资。
另外一个投诉最多的问题是企业裁减年长职工以及处在生育高峰期的妇女。
法律无法得到严格实施
在中国,规定保护职工工作条件的法律往往无法得到严格实施。
法律无法严格实施给妇女,特别是给那些进城打工的打工妹造成的负面影响更大。
这些妇女不知道自己的权利,在法律无法确保她们权利情况下,她们更不愿意通过冗长的法律程序去主张自己的权利。
一般来说,中国监督和实施劳动立法的能力是很微弱的。
企业经常不遵守《劳动法》有关保护职工的规定。
例如,企业制定的规章可以限制《劳动法》规定的职工依法可以享有的产假。
通过这些“企业规章”,一些企业得以规避《劳动法》规定而不受惩罚。
如果女职工休产假的权利被侵犯了,女职工可以到该企业的上级主管单位或政府劳动主管部门去控告,但由于这些部门只能提供“内部”解决问题的机制,这些女职工投诉的问题仍然难以得到彻底解决。
而且,这些对女职工休产假的保护性规定对违反了国家计划生育规定的女职工不适用。
因此,这些对女职工产假的保护性规定只能保护一部分女职工的合法权利。
除了上面指出的问题外,中国也缺乏监督和实施劳动争议解决办法的能力。
一些企业和事业单位完全拒绝执行劳动争议仲裁委员会的仲裁裁决和法院判决。
其结果是,打赢官司的工人或干部只赢得了写在纸上的权益。
《劳动法》规定的仲裁和调节机制应当更加有效、完整,其程序应该不偏不倚。
批评者认为,应当加强仲裁机构的独立性和司法性,同时减少仲裁机构的行政性。
目前中国的《劳动法》不允许职工绕过仲裁程序直接到法院起诉。
劳动法规定的“劳动争议当事人对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉”的规定也太严格,它使得一些劳动争议的当事人无法获得足够时间保护自己的合法权利。
其他国家的劳动保护立法
重点关注妇女生物学意义上的功能并禁止妇女从事对身体有害工种的法律和规定限制妇女的工作机会。
这种法律理论产生的实际效果是,妇女被迫扮演家庭主要照顾者的角色,与男子相比,妇女的工作机会受到了相当大的限制。
将中国的劳动立法与其他国家,特别是与正处在从前社会主义经济体制向私有化、市场经济转型中的国家的劳动立法进行比较也许是有益的。
通过这种比较可以发现,如果法律没有规定相应的实施机制,对妇女的保护性规定将无法发挥促进妇女权利的实际作用。
1)日本
尽管日本1985年制定的《平等就业机会法》(简写为EEOL)》似乎要表明日本开始向就业场所的男女平等方向迈进,但这部法律只是建议雇主给妇女以平等对待。
对违背法律的行为没有规定处以什么样的惩罚,也没有保证该法律实施的规定。
由于这部法律也没有规定受害人有起诉的权利,这部法律的功能充其量只是一个企业雇主的建议行为指南。
《平等就业机会法》不保护男子权利,这等于强化了家庭养育责任只能由妇女承担这种观念。
例如,《平等就业机会法》第一条宣称该立法的目的只是帮助妇女协调职业和家庭关系,它清楚地包含了妇女是主要家庭照顾者这种陈见。
《平等就业机会法》也缺乏涉及职工招聘、雇佣、工作岗位分配和晋职晋级的规定。
这部法律仅仅只是笼统地要求雇主应该“在这些领域为妇女提供平等机会。
”
2)中欧和东欧国家
在中欧和东欧国家,禁止孕妇和抚养幼小孩子的妇女从事对身体有害的工作这种保护主义的立法仅仅强化了为母之道是妇女的自然功能这种人们心目中的固有观念。
在这些国家,雇佣女工被认为代价太高,因此,妇女往往被牺牲在经济效益这个祭坛之前。
这些歧视性的法律规定产生的效果是禁止或限制妇女获得报酬优厚的工作。
这些法律规定还与人们心目中的妇女不适合从事某些职业的固有文化心理一道,拒绝给妇女提供男子可以享有的就业机会,即使这些妇女其他方面的条件适合从事这种工作。
在这些国家,即使雇主无意歧视,由于法律禁止女工上夜班,雇主们还是不得不将妇女排除在这些工作之外。
捷克共和国《劳动法典》第3条规定,任何公民,不分种族、肤色、语言、性别和社会出身,都有工作权、自由择业权、在有体面的工作环境中从事工作的权利以及享有失业保障的权利。
第7条进一步规定:
妇女在工作中与男子享有同等权利。
妇女从事生产的工作环境不仅必须满足妇女生物构造的需要,还要考虑妇女作为母亲的社会作用以及母亲照顾孩子的责任。
为了与国际劳工组织的有关规定接轨,捷克共和国《劳动法典》中有关禁止妇女上夜班的规定已被废除。
但《劳动法典》仍然禁止所有妇女从事矿物提炼、采矿等各种禁忌工作以及其它被认为对妇女身体不适或者对她们身体有害的工作,特别是禁止妇女从事危害母亲功能的工作。
尽管波兰宪法要求男女同工同酬,1996年的《劳动法典》禁止性别歧视,波兰的《劳动法典》还是规定禁止某些行业雇佣妇女。
根据这项规定,妇女不得从事20个行业中的90个工种。
这些行业及其工种大多数报酬优厚。
如果孕妇从事的工作是法律禁止的或者需要照顾一周岁以下的孩子,雇主有义务将孕妇安排到其它合适工作岗位。
在克罗地亚,法律规定妇女必须休息六个月产假,但孩子父亲没有这种待遇。
因此,这一法律规定首先考虑的是男子的就业问题。
3)肯尼亚
《肯尼亚就业法》第28部分禁止工厂安排女工从事晚上6:
30-早上6:
30时间段的工作,该法律明显限制了妇女获得工作的机会。
第30部分禁止安排妇女从事矿山工作,除非该妇女在管理层工作,但这种机会通常罕见,而且即使有,这些妇女只从事卫生和福利有关的工作。
第56部分(10)授权劳动部长禁止妇女从事一些特别贸易。
另外一个明显的歧视妇女的法律是《养老金法》,根据这部法律,婚姻可以成为解雇妇女的一个理由。
4)南美
阿根廷劳动法的一些有关禁止妇女从事某些类型的工作的规定能够对妇女产生歧视性后果。
法律规定女职工不得从事酒精蒸馏、与制造业中染色有毒物有关的工作、从事易燃易爆或与有害金属有关的工作,妇女不得从事矿山井下作业,不得从事轮船装卸工作等。
《阿根廷劳动法》第179条规定,在女职工产后一年哺乳期内,每个工作日享有两次每次半小时的休息时间。
一年之后,如果因为医学上的理由需要延长,女职工可以要求延长哺乳期。
如果女职工无法在工作时间得到每日两次每次半小时的休息,或者女职工必须带婴儿上班,女职工每天少工作一小时。
在此情形下,雇主必须支付她与全天工作时间相同的工资。
在墨西哥,雇主很不情愿雇佣女工,因为如果根据法律规定雇佣这些女工的话,代价十分高昂。
法律规定产妇可在工作日请假哺乳婴儿。
在女工工作期间,为她们提供合适的和符合卫生标准的哺乳孩子的区域,为孕妇提供足够的供她们休息的地方,并禁止妇女从事某些禁忌工种。
许多墨西哥公司认为这些规定是他们的负担,他们甚至在妇女提出工作申请时就问她们是否能生育。
除了这些保护性立法给妇女的就业产生的负面效应外,这些法律还强化了人们心目中的妇女作用只是家庭照顾者这种传统看法。
5)美国
最后,将中国法律中对妇女的保护性立法模式与美国的男女形式平等模式加以比较可以得到许多有意义的启示。
在美国,随着1960年代的女权主义意识的萌芽,民权组织开始挑战一些对妇女的保护性立法,特别是挑战妨碍妇女平等就业机会和强化人们心目中的女人的主要工作就是生儿育女和照顾孩子的保护性立法。
一直到1960年代,美国的法院才开始宣布对男女区别对待的立法违宪。
1970年代,在Frontierov.Richardson案中,最高法院开始将性别分类宣布为可疑分类。
后来在Craigv.Boren案中,最高法院创造出了对性别分类进行中度审查的标准,即加强审查标准。
(heightenedscrutiny)对在工作场所男女就业持“无视性别差异”(gender-blind)观念的1964年的《民权法第七项》是宣布二十世纪早期对妇女保护性立法违宪的主要工具。
《民权法第七项》禁止在雇佣职工时进行性别和其他各种就业条件的歧视。
第七项宣布因种族,肤色,宗教,性别以及出生地的差异,雇主拒绝雇佣职员或歧视雇员皆为非法。
第七项禁止雇主在雇佣职工时根据申请人的性别对其进行隔离和分类,这种隔离和分类能够导致剥夺申请人的工作机会。
它规定在男女就业方面的区别对待只有建立在真正的职业资格基础之上(BFOQ)才能得到支持。
目前,对孕妇的歧视和性骚扰也受《民权法第七条》的保护。
《民权法第七项》禁止雇主两种类型的行为和政策:
1)表面上中立但对妇女带来完全不同的影响的行为和政策。
2)由于妇女的性别差异而对妇女完全区别对待的行为和政策。
在PriceWaterhouse对Hopkins,案中,法院从一个会计师事务所男性合伙人对一位妇女的评论中发现了性别陈见的证据。
该男性合伙人建议这位申请成为合伙人的妇女说,应该穿的更女性化一些,使用些化妆品和穿戴些珠宝,让发型时尚一些。
这是一个里程碑式的判决,因为这是历史上最高法院第一次承认性陈见是工作场所妇女进步的障碍。
最高法院大法官Brennan在PriceWaterhouse对.Hopkins案的法院判决意见中说,《民权法第七项》禁止在工作场所的性别歧视“意味着性别因素与就业决定没有相关性。
”
最高法院在判决中指出,根据《民权法第七条》,可以对基于性别陈见而对男女区别对待的行为提起诉讼。
“雇主可以通过假定或继续根据与男女性别相符的性别陈见来评估雇员的日子已
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